Обязательные отношения это имущественные отношения между кредитором и должником

Обязательные отношения это имущественные отношения между кредитором и должником

Пассек Е. В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве

§ 181. Обязательственные отношения

До постклассического права не существовало определения обязательственных отношений. Римские юристы предпочитали казуистически перечислять и обрабатывать случаи обязательств. (309) Только компиляторы Юстиниана отступили от такого способа рассмотрения, и в Институциях дали определение обязательств: «Оbligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuis solvendae rei secundum nostrae civitatis jura» — «обязательство — это правовые узы, в силу которых мы связаны необходимостью что-либо исполнить в согласии с правом нашего государства».

(310) Кроме того, в Дигестах Юстиниана сохранено и определение содержания обязательственных отношений, приписываемое известному юристу Павлу: «Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum» — «сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет или какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал, или предоставил» (311).

Обязательственные отношения между кредитором и должником, на основании которых кредитор был правомочен, а должник обязан к какому-либо dare, facere или praestare, должны были основываться на некоем право-релевантном факте, который согласно правовым предписаниям служил причиной установления или источником обязательственных отношений.

Чаще всего право-релевантными фактами, служащими источниками обязательств были соглашения и деликты. Кроме них, основными источниками обязательственных отношений римское право признавало и многие другие факты, имеющие то же действие и называемые variae causarum figurae.

Обязательственные отношения устанавливались, только когда субъекты обязательства правовым образом вступали в отношения по поводу предмета обязательственной природы — какого-либо dare, facere или praestare. Установленные обязательственные отношения представляли собой jus in persona, т. е. давали правомочия кредитору лично требовать от должника определенного имущественного исполнения; эти отношения были относительными, так как имели силу лишь между кредитором и должником — действовали только inter partes.

Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве

Безусловно, что любые научные предположения должны находить подтверждение на практике, в тех примерах, которые не будут являться «притянутыми» для лучшего объяснения теоретических воззрений. Для подобных целей Е.В. Пассек использует самые, что ни на есть, жизненные ситуации, которые мы и по сей день встречаем в своей жизни буквально на каждом шагу. при этом нельзя не отметить, что примеры неимущественных отношений в обязательственном праве, приводимые автором, условно можно разделить на три группы (кроме случаев причинения морального вреда и возникновения деликтных отношений):

  • услуги (врачей, учителей, адвокатов и т.п.);
  • выступающие в качестве дополнения к основному имущественному обязательству (найм жилого помещения с обязательством возвращения не позже какого-либо часа и не шуметь) или к вещному праву;
  • непоименованные обязательства (не играть в карты, не посещать увеселительных заведений).

Основная часть приводимых автором примеров относится к оказанию услуг: договоры с домашним врачом, преподавателями, адвокатами, в которых «неимущественный интерес составляет их главную сущность и главное содержание»[133] (причем остроумно замечается, что даже неисполнение ими своих обязанностей ни только не влечет имущественного ущерба для кредитора, но и приносит ему определенную выгоду в виде сэкономленных денег)[134]. Следует отметить, что автор разделяет имущественный интерес в обязательстве и имущественную ценность предмета обязательства, подчеркивая, что это различные понятия. М. Винавер отмечал по этому поводу, что «неимущественный предмет обязательства и неимущественный интерес от неисполнения обязательства — две разные, хотя и часто смешиваемые вещи»[135].

Услуги в большинстве своем представляют собой действия, которые сами по себе «не стоят ни в каком отношении к имуществу, не способны ни увеличить его при надлежащем исполнении, ни уменьшить при неисполнении обязательства»[136]. Конечно, «возможно, наконец, и в эти обязательства внести имущественный интерес искусственно, путем соглашения о неустойке: Но имущественный ущерб, как следствие неисполнения должником лежащего на нем обязательства, везде является результатом чисто случайного стечения обстоятельств»[137].

Позже учеными рассматривались многочисленные примеры с услугами библиотек, зрелищные мероприятия, в которых «сочетание личных и имущественных отношений при примате личных отношений в этом договоре несомненно»[140]. Аналогичного мнения придерживался и И.Б. Новицкий, который прямо указывал на возможность существования неимущественных обязательств в сфере услуг, приводя в качестве примера бесплатную защиту адвокатом своего клиента[141], а также В. Ря-сенцев[142] и В.А. Ойгензихт[143].

Таким образом, неимущественное содержание основной массы услуг не вызывает особых сложностей для признания их неимущественными обязательствами. Неустойка, избранная сторонами в качестве средства обеспечения исполнения таких услуг, не меняет, по мнению Е.В. Пассека, их неимущественного характера, что в целом можно признать оправданным.

1.5. Проблемы неимущественного интереса в современном обязательственном праве

Более сложные решения, основываясь на научном материале Евгения Вячеславовича Пассека, относительно роли неимущественных элементов в возникновении или динамике имущественного правоотношения могут быть предложены в ряде случаев, непосредственно касающихся насущных проблем современного гражданского права. Например, попытки объяснения природы акционерного общества, прав и обязанностей акционеров, обусловленных наличием корпоративных отношений как особой разновидности относительных правоотношений[153], или обоснования организационных отношений в гражданском праве имеют объективные сложности, поскольку действующим законодательством все перечисленные правоотношения квалифицируются как обязательственные.

Нельзя сказать, что гражданскому законодательству совершенно незнакомы правоотношения, в которых присутствует неимущественный интерес. Одним из первых подотраслей гражданского права — жилищное право воспользовалось защитой неимущественных прав граждан, проживающих в жилых помещениях. Семейное право наиболее полно использует возможности юридической регламентации некоторой части неимущественных отношений граждан. Использование и охрана неимущественных прав широко представлены в отношениях, связанных с так называемой интеллектуальной собственностью.

[121] См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 4–6.

[122] См.: Гражданское право: В 2 т. Т. II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1999. С. 9 (Автор главы – проф. Е.А. Суханов).

[123] Данное определение содержится в отечественном законодательстве около 80 лет: ст. 107 ГК РСФСР 1922 г., ст. 158 ГК РСФСР 1964 г., ст. 57 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. и практически без изменений воспроизведено в ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. Определения обязательства, данные в ст. 1528 тома Х Свода законов Российской Империи и в ст. 1 проекта Книги пятой Гражданского Уложения – «Обязательства», имеют совершенно иную направленность – в них остается место для логического конструирования неимущественных отношений, поскольку передача имущества в них указана наряду с совершением или несовершением других действий, имущественный характер которых прямо не оговорен.

[127] Советское гражданское право. Т. I / Под ред. проф. Д.М. Генкина. М., 1950. С. 354. Позже И.Б. Новицкий отошел от столь категоричной точки зрения и указывал на то, что «содержанием обязательства может быть право требовать совершения всякого вообще правомерного, имеющего серьезный характер, нуждающегося в защите и заслуживающего защиты действия лица (положительного или отрицательного)» (см.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве: Курс советского гражданского права. М., 1950. С. 59).

[129] В. Голевинский отмечал данное обстоятельство, указывая, что «принудительные меры … не могут быть считаемы достаточным основанием исполнительности обязательств» (см.: Голевинский В. Указ. соч. С. 9).

[138] Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 270.

[141] См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 58.

[142] См.: Рясенцев В. Указ. соч. С. 28–29, 32 и сл.

[143] См.: Ойгензихт В.А. Указ. соч. С. 199. См. также: Ойгензихт В.А. Проблема риска в советском гражданском праве. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1974. С. 24.

[144] Позднее В. Рясенцев указывал, что воздержание от действия «не предполагает обязательной возмездности» и обязательства с таким предметом являлись действительными по ГК РСФСР 1922 г. (см.: Рясенцев В. Указ. соч. С. 31–32).

[145] См. подробнее о непоименованных договорах в гражданском праве: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. Изд. 2-е, испр. М.: Статут, 1999. С. 403–410.

[148] См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 137–138.

[153] О корпоративном правоотношении подробнее см.: Гражданское право: В 2 т. Т. 2. Полутом II: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 2000. С. 336 (Авторы главы – В.С. Ем, Н.В. Козлова).

[154] Саватье Р. Теория обязательств: Юридический и экономический очерк. М., 1972. С. 97.

[155] См.: Гражданское право: В 2 т. Т. I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1998. С. 103 (Автор главы – В.С. Ем). А.И. Каминка отмечал данное обстоятельство «в том своеобразии структуры акционерной компании, которая выделяет этот институт из всей области обязательственного права» (см.: Каминка А.И. Акционерные компании. Юридическое исследование. СПб., 1902. С. XIX). Аналогичного мнения придерживались и другие русские цивилисты (см., например: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. I: Введение и общая часть. СПб., 1894. С. 70; Петражицкий Л. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления и роль компаний в народном хозяйстве. СПб., 1898. С. 39).

Обязательные отношения это имущественные отношения между кредитором и должником

Гражданское право. Основными источниками гражданского права являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и иные законы, предусмотренные Гражданским кодексом. Гражданское право — отрасль права, нормы которого регулируют гражданско-правовые отношения, включающие имущественные отношения и личные неимущественные отношения.

Имущественные отношения по поводу прав граждан на материальные блага и ценности складываются между: гражданами; организациями и гражданами; организациями. Они затрагивают прежде всего отношения собственности, но также и отношения по поводу продажи, обмена, аренды, дарения и т. д. К личным неимущественным отношениям относятся такие, в которых реализуются личные неимущественные права граждан, например, право авторства, сохранение чести, достоинства и деловой репутации и т. д. Участниками гражданско-правовых отношений являются государство, муниципальные образования, юридические лица (предприятия, организации), физические лица (граждане). Существенный раздел гражданского права — право собственности.

Договорные обязательства. Приведём несколько примеров обязательственного права.

. Петя договорился с Серёжей о том, что тот возьмёт на хранение его мотоцикл, пока он будет в отъезде. За это Петя разрешил Серёже пользоваться машиной даром. Значит, Серёжа взял обязательство сохранять мотоцикл до приезда Пети и в целости и сохранности вернуть его хозяину. В свою очередь Петя взял на себя обязательство не препятствовать Серёже пользоваться мотоциклом в оговоренный ими период (своеобразная плата за услугу хранения).

. Сильный ливень. Вам непременно нужно через полчаса попасть на очень важное собрание. До метро далеко. Как это нередко бывает, автобусы, словно испугавшись дождя, временно перестали ходить. Что делать? Дорого, но придётся ловить машину. Вот затормозил один «частник». Небольшой торг. Водитель называет определённую сумму. Вы скрепя сердце соглашаетесь, садитесь и едете, в уме лихорадочно прикидывая, хватит ли на эту поездку имеющихся денег. Частник, посадив вас, берёт на себя обязательство довезти вас до обозначенного места. Вы же, согласно устному договору, берёте на себя обязательство заплатить ему определённую сумму денег по приезде в пункт назначения.

. Шахта заключила договор с тепловой электростанцией (ТЭС), обеспечивающей город электричеством, о поставке ей угля. Но ТЭС не смогла оплатить поставляемый ей уголь, и шахта перестала отгружать его. В свою очередь ТЭС не смогла оплатить заказанный уголь, поскольку вот уже несколько месяцев ей не платят те, кто пользуется поставляемой ею электроэнергией. Цепь невыполненных договоров. От этого страдают все.

На договорах (сделках) держатся все имущественные отношения в государстве. Не выполняются (или плохо выполняются) договорные обязательства — разлаживается всё хозяйство страны. Падает договорная дисциплина — даёт сбои трудовая дисциплина. Многое в государстве становится ненадёжным, шатким. Вот почему издавна демонстрирует свою абсолютную правоту поговорка «Уговор дороже денег».

В старину деловые люди очень строго следили за тем, как выполняются обязательства по договорам. Для настоящих купцов, например, достаточно было устного обязательства заплатить, поставить товар, сдать что-то в аренду и т. п. — и они могли не беспокоиться, будет ли договор выполнен. Стоило кому-либо из них хотя бы раз отступиться от своих слов, нарушить данное обязательство, и его деловая карьера тут же прекращалась, он оказывался вне круга деловых людей.

Нормы обязательственного (от понятия «обязательство») права содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации (разд. III и IV).

Обязательственное право — это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства.

А что такое обязательство ? Это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, например: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Когда речь идёт о гражданско-правовых (имущественных) отношениях в рамках обязательственного права, часто употребляют два понятия: «сделка» и «договор», используя их как синонимы. Чтобы разобраться в сути этих понятий, сравним их определения, данные в Гражданском кодексе РФ.

« Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» (ст. 153).

« Договором признаётся соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 420).

В гражданском праве эти два понятия в основном взаимозаменимы — с той лишь разницей, что договор — это всегда сделка, но не каждая сделка — договор. Участником договора не может быть одно лицо, а сделки — может. Например, завещание. Это сделка, но не договор, потому что его составляет одно лицо — то, которое пишет завещание. Эта сделка вступает в силу после смерти завещателя. Другой пример — дарение. В отличие от завещания, в котором участвует одна сторона, договор дарения подразумевает две стороны — дарителя и одаряемого, при этом в договоре дарения фиксируются обязанности (или отсутствие таковых) сторон. Например, даритель обязуется передать вещь одаряемому безвозмездно, т. е. освобождает его от каких-либо обязательств.

Договор содержит определённые условия, в которых выражаются воля сторон, их права и обязанности. Договор делает имущественные отношения ясными и определёнными. Заключение договора подразумевает точное выполнение обязательств, из него вытекающих. Участники договора называются сторонами договора . Они бывают должниками и кредиторами.

Часто, вступая в договорные отношения, стороны договора оказываются и должниками, и кредиторами. В Гражданском кодексе РФ сказано: «Если каждая из сторон по договору несёт обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в её пользу, и одновременно её кредитором в том, что имеет право от неё требовать» (ч. 2 ст. 308).

Вернёмся к случаю договора перевозки пассажира на частной машине. Итак, водитель затормозил, вы открыли дверь, и состоялся устный договор. В результате вы оказались кредитором (ибо водитель обязался вас довезти до места) и в то же время должником (ибо вы обязались заплатить водителю за свой проезд определённую сумму денег). В свою очередь водитель, как только вы договорились, стал должником (ибо обязался перевезти вас до намеченного пункта) и кредитором (поскольку вы должны по договору заплатить ему деньги за вашу перевозку, а он повёз вас как бы в кредит).

А каким образом обеспечивается исполнение обязательств? В ст. 329 Гражданского кодекса РФ говорится, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Внедоговорные обязательства. Помимо обязательств, возникающих в случае заключения договоров, нередко возникают и внедоговорные обязательства . Основания их возникновения: причинение вреда и неосновательное обогащение. В случае заключения договора между работодателем и работником следует иметь в виду Правила возмещения работодателями вреда, причинённого работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. Вред подлежит возмещению пострадавшему тем, кто его причинил, в полном объёме. Так бывает при порче вещей, а также телесном ущербе.

В силу обязательства, возникающего из неосновательного обогащения, лицо, которое без установления (законодательством или сделкой) оснований приобрело имущество за счёт другого, обязано возвратить ему неосновательно полученное. При этом в действиях приобретателя не должно быть вины. Например, необоснованное получение по почте денег в результате ошибки в адресе, причинение вреда одним лицом другому.

Гражданский кодекс РФ закрепляет принцип полного возмещения, в соответствии с которым вред должен быть возмещён в полном объёме. При этом суд отдаёт предпочтение возмещению ущерба в натуре (представить аналогичную исправную вещь, отремонтировать испорченное имущество и т. д.). Но он может принять решение и о полном денежном возмещении убытков.

Виды гражданско-правовых договоров. Современное российское гражданское право предусматривает многочисленные виды договоров. Только их краткой фиксации в Гражданском кодексе РФ посвящено около тридцати глав и свыше тридцати параграфов.

Заключая договоры, граждане и юридические лица совершенно свободны. Никто не вправе побуждать их к заключению договора (за исключением случаев, когда закон или добровольное обязательство предусматривает обязанность заключить договор). Можно заключать договоры, предусмотренные законом, но при желании возможны заключения договоров, которые не указаны в правовых актах. Допускаются смешанные договоры (содержащие элементы нескольких договоров).

С согласия сторон договор можно изменить или даже расторгнуть. Одна сторона не вправе изменять условия договора, кроме случая, когда другая сторона грубо нарушила договор. Тогда дело поступает в суд, который может удовлетворить требование истца о внесении изменений в договор или о его расторжении.

В связи с укреплением рыночных отношений в Гражданском кодексе РФ появились описания договоров, которых не было в прежнем Гражданском кодексе (особенно если учесть, что частная собственность получила равные права с другими формами собственности). Например, аренда предприятий, финансовая аренда, коммерческая концессия, простое товарищество, публичный конкурс, проведение игр и пари и т. п.

Из перечисленных в кодексе наиболее распространены договоры: купли-продажи; мены; дарения; банковского вклада; ренты; аренды; найма жилого помещения; подряда; перевозки; займа и кредита; хранения.

Возьмём, например, простейшие договоры купли-продажи и мены. В соответствии с договором купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и заплатить за него определённую цену. Но покупая (и продавая) тот или иной товар, полезно поинтересоваться, например, не изъят ли этот товар из оборота (или не ограничен в обороте), законно ли его приобретение продавцом. Важно обратить внимание на срок годности товара, на то, имеется ли на него лицензия и т. д.

В соответствии с договором мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. Этот договор близок по правилам к договору купли-продажи: каждая сторона одновременно и продавец, и покупатель. Легко меняться, когда обмениваемые товары равноценны. В том случае, если какой-то товар дешевле другого, разница в ценах оплачивается соответствующей стороной.

Как видим, многие из договоров кажутся простыми и понятными, но на самом деле они содержат порой нюансы, тонкости, от знания которых зависит успешность участия в договорных отношениях.

Как реализуется договор дарения? По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передаёт или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освободить от имущественной обязанности. Если одариваемый встречно передаёт какую-либо вещь либо принимает на себя какое-либо обязательство, то такой договор не признаётся дарением.

Представим себе такой случай: некий щедрый человек письменно составляет обещание подарить тому, кого он любит, всё своё имущество, которое ему принадлежит. Однако в этом обещании отсутствует указание на конкретные вещи. И тогда это обещание ничего не значит с правовой точки зрения, или, как говорят юристы, ничтожно, т. е. не имеет законной силы. Точно так же ничтожен договор, в соответствии с которым предусматривается передача одаряемому вещи (вещей) после смерти дарителя («передать после моей кончины»). Дарить нужно при жизни, вовремя. А одаривать после смерти можно с помощью завещания, но это — другая сделка.

Договор дарения может быть заключён как в устной, так и в письменной форме. Как происходит совершение дарения устно? Дар (вещь, предмет, товар) фактически передаётся одариваемому. Вручается сама вещь, либо происходит её символическая передача (например, ключи от автомобиля), либо передаётся документ, дающий право собственности на вещь.

Письменная форма договора дарения обязательна в двух случаях: когда даритель — юридическое лицо и когда договор содержит обещание дарения в будущем.

Если объект дарения — недвижимое имущество (дача, квартира, мастерская и т. д.), то договор подлежит государственной регистрации.

В чём смысл и особенности договора займа? Договор займа также не столь прост, как кажется на первый взгляд. В соответствии с этим договором одна сторона (заимодавец) передаёт в собственность другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, а заёмщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Если взаймы передаются небольшие суммы, ограничиваются устным соглашением. Мало кто из взрослых людей лишил себя удовольствия хотя бы раз занять у сослуживца, коллеги, соседа какую-то сумму денег «до получки», разумеется, без каких-либо расписок. Только самые непорядочные либо опустившиеся из этих «заёмщиков» ухитрялись не исполнить святой долг возврата суммы займа.

Закон обязывает заключать договор займа в письменном виде в том случае, если его сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Обязательна письменная форма и тогда, когда заимодавец — юридическое лицо (количество денег здесь роли не играет). Вместо договора займа в подтверждение факта передачи денег другой стороне может быть представлена расписка заёмщика или иной документ.

Нередко взаймы предоставляется иностранная валюта. Договор по займу валюты может быть заключён, но денежные обязательства в нём (суммы займа) должны быть проставлены в рублях.

Есть много вариантов договора аренды: договор аренды здания и сооружения, аренды предприятия, аренды транспортного средства без экипажа или с экипажем и т. п.

Как гражданское право регулирует акт наследования? Человек умирает, и если он не был нищим без постоянного места жительства, после него остаётся какое-то имущество. Оно переходит к его наследникам, а точнее, к ним переходят права и обязанности наследодателя (того, кто оставил наследство) на его имущество. Для того чтобы передача наследства прошла цивилизованно и по возможности справедливо, гражданский закон устанавливает ряд обязательных положений.

Наследники по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Закон устанавливает очерёдность наследования по закону. Наследниками по закону являются следующие родственники:

  • наследники первой очереди — дети (в том числе усыновлённые), супруг, родители наследодателя;
  • наследники второй очереди — бабушка, дедушка, братья и сёстры наследодателя; эти наследники призываются к наследованию при отсутствии наследников первой очереди.

Наследники по завещанию — граждане, которых указал в своём завещании наследодатель.

Какие существуют способы защиты имущественных и неимущественных прав? Материальные (имущественные) и личные нематериальные права гражданский закон защищает путём:

  • признания права;
  • восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий её недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
  • признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
  • самозащиты права;
  • присуждения к исполнению обязанности в натуре;
  • возмещения убытков;
  • взыскания неустойки;
  • компенсации морального вреда;
  • прекращения или изменения правоотношения;
  • неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
  • иными способами, предусмотренными законом.

1. Гражданское право регулирует отношения отдельных лиц как членов общества в их частной жизни. Является ли в таком случае гражданское право чем-то отделённым от субъектов права (граждан) в тоталитарном обществе? Аргументируйте свой ответ.

2. В чём сходство и различия между договором и сделкой? Приведите примеры и того, и другого.

3. Назовите случаи, при которых договор дарения может быть не признан.

4. Гражданское право защищает в том числе и личные неимущественные права. Однако даже в довольно развитом и культурном римском праве духовные аспекты нашли лишь поверхностное отражение. Тем не менее существует точка зрения, что развитие гражданского права будет происходить именно в сторону охраны духовных, нематериальных интересов человека. Приведите примеры охраны таких прав в современном обществе.

5. После смерти Н. на его наследство претендуют: супруга Т., два его сына, его сестра, его двоюродный брат и племянник. Как следует разделить наследство?

Обязательственные правоотношения. Понятие, основания возникновения, виды, субъекты, объекты, содержание

Обязательственные правоотношения – это гражданско-правовые отношения, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК).

Основаниями возникновения обязательств являются (ст. 8, 307 ГК):

  • – договор;
  • – причинение вреда;
  • – неосновательное обогащение;
  • – решение собрания;
  • – односторонняя сделка;
  • – решение суда;
  • – акт государственного органа или органа местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
  • – приобретение имущества по законным основаниям;
  • – создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
  • – события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий;
  • – иные, предусмотренные в законе основания.

Обязательственные правоотношения можно классифицировать по нескольким основаниям.

В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами:

  • – односторонние – такие обязательства, при которых у кредитора есть только право, а у должника – только обязанность (договор займа);
  • – двухсторонние – такие обязательства, по которым каждая из сторон одновременно является носителем прав и обязанностей – по одному вправе требовать, а по встречному должна исполнить требование другой стороны (договор купли-продажи).

В зависимости от оснований возникновения обязательственные правоотношения подразделяются на:

В зависимости от степени определенности предмета обязательства на момент возникновения обязательства подразделяются на:

В зависимости от распределения прав и обязанностей между кредиторами и должниками обязательственные правоотношения подразделяются на:

Субъекты обязательственных правоотношений – должник и кредитор. Должник – обязанная сторона (т.е. он должен совершить в сторону кредитора определенное действие или воздержаться от него). Его обязанность называется долгом. Кредитор – сторона, управомоченная требовать от должника совершения определенного действия либо воздержаться от него. Право кредитора называется правом требования.

Объектом обязательственных отношений является то, в отношении чего совершаются действия: деньги, вещи и т.д.

Содержание обязательственного правоотношения – права, обязанности и ответственность кредитора и должника по выполнению обязательства.

  • – вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого в отдельности;
  • – вправе требовать от должников исполнения как части, так и всего долга;
  • – не получив полного исполнения от одного должника, вправе требовать недополученное от остальных должников;
  • – обязан, получив исполнение от должника, возместить причитающееся другим кредиторам.

В свою очередь, должник вправе исполнить обязательство любому из кредиторов до предъявления ими требования. При этом исполнение обязательства одному из солидарных кредиторов освобождает от исполнения остальным.

Также должник остается обязанным до тех пор, пока обязательство не исполнено им полностью. Исполнение солидарной обязанности одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет регрессное требование к остальным должникам.

Ответственность за нарушение обязательств заключается в том, что лицо обязано возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своего обязательства другой стороне.

Лицо песет ответственность за нарушение обязательства при наличии вины (умысла или неосторожности). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, освобождается от ответственности только в случае, если обязательство нарушено вследствие обстоятельства непреодолимой силы.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение ничтожно.

Причиненные убытки возмещаются в виде реального ущерба и упущенной выгоды. При определении реального ущерба учитывается цена, существующая в исполнение обязательства, а упущенной выгоды — предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Оцените статью
Добавить комментарий